Предмет, метод и источники гражданского права

Гражданское право – совокупность правовых нормы, определяющих положение частных лиц и правовой режим материальных и нематериальных благ, а также регламентирующих (как правило, диспозитивным методом) имущественные и неимущественные общественные отношения, основанные на принципах юридического равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников – отношения частных лиц, или частные отношения. Существенные акцепты, подлежащие расстановке в этом определении, суть следующие.

Предмет гражданского права – частные отношения. Частными называются общественные отношения, основанные на началах свободы или автономии воли,  юридического равенства и имущественной самостоятельности их участников.

Свобода (автономия) воли – заключается в возможности частного лица самостоятельно («по своему усмотрению», «исключительно и независимо от посторонних лиц», «своей волей и в своем интересе») определять факт, степень, продолжительность, способы и иные характеристики своего участия в общественных отношениях.

Свобода проявляется в сознательном (волевом) выборе. Тот, кто сделал выбор, несет все его последствия, включая неблагоприятные – издержки, потери, убытки, ущерб, ответственность. Риск наступления таких последствий уравновешивается тем, что за сделавшим выбор частным лицом право признает исключительную возможность присвоения (то есть включения в состав своего имущества) всех прибылей, доходов и иных выгод своего поведения в соответствии со свободно сделанным им выбором.

Вопрос же о целях, причинах и мотивах такого выбора остается исключительно частным делом. Никто не обязан объясняться, почему он вступил (или не вступил) в соответствующие отношения, почему вступил в них именно на этих, а не иных условиях и т.д.

Юридическое равенство – первая и самая главная граница в реализации свободы. Область свободы каждого частного лица заканчивается там, где начинается область свободы другого ему подобного, т.е. юридически равного с ним, частного лица. Цели, мотивы, устремления, помыслы и убеждения одного из них имеют не больше веса, чем цели, мотивы, побуждения и устремления другого; соответственно, никто из частных лиц не может навязать своей воли себе подобному (частному же) лицу, при том рассчитывая на поддержку закона.

В этом и заключается юридическое равенство. Никто из частных лиц не может принудить частное же лицо к участию в определенных общественных отношениях или неучастию в них; никто не вправе вмешаться в определение условий этих отношений; никто не вправе решить за кого-либо, когда и как сложившиеся отношения изменить или прекратить.

Имущественная самостоятельность частных лиц заключается в том, что каждый из них принимает участие в распределении имущественных (в первую очередь материальных) благ на свои и чужие. Каждый участник имущественных гражданских отношений признается субъектом гражданских правоотношений, благодаря чему он получает возможность становиться обладателем своих собственных (к нему прикрепленных, присоединенных, приуроченных) субъективных прав.

Имущественная самостоятельность выражается, во-первых, в частноправовом закреплении благ за определенным лицом, т.е. в их закреплении при помощи субъективных частных прав, во-вторых (не всегда, но очень часто) – в фактическом (физическом) обладании этими благами или контроле доступа к этим благам. То и другое недоступно произвольному постороннему вмешательству – отсюда двойственное наименование данного начала – неприкосновенность прав и имущественная самостоятельность.

Исторический опыт свидетельствует о том, что именно на перечисленных трех началах обыкновенно основывается подавляющее большинство имущественных отношений – отношений по поводу удовлетворения интересов, имеющих денежную оценку (имущественных интересов) и некоторые виды отношений неимущественных, а именно – отношения по поводу биологических и социальных условий индивидуализации личности и ее результатов.

Так, отношения, касающиеся владения и пользования имуществом, отчуждения и приобретения, наследования имущества, создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, распоряжения ими, участия в коммерческих корпоративных организациях и др. – все это суть имущественные общественные отношения.

Отношения же, касающиеся непосредственной правовой охраны принадлежности и использования таких нематериальных благ, как жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, способности к труду, а также отношения по поводу принадлежности и эксплуатации объектов так называемых личных прав (имени, фирменных наименований, других средств индивидуализации, состояний тайны личной жизни, коммерческой, медицинской, банковской и иной профессиональной тайн, условий формирования чести, достоинства, деловой репутации и т.д.) – есть отношения неимущественные.

Будучи отношениями частными – основанными на началах свободы воли, юридического равенства и имущественной самостоятельности участников – они являются органическими составными частями предмета гражданского права.

Каким же образом гражданское право регулирует описанные частные отношения? что оно для этого делает? Метод гражданско-правового регулирования заключается в том, что гражданско-правовые нормы, оценивая те или иные общественные отношения, тот или иной тип социального поведения, исходят из признания и защиты рассмотренных выше принципов построения частных отношений – свободы, равенства и имущественной самостоятельности их участников.

Законодательство (п. 1 ст. 1 ГК) конкретизирует это положение, указывая, что гражданское законодательство исходит из признания таких начал, как:

  •  юридическое равенство участников регулируемых отношений;
  • неприкосновенность права собственности (и иных частных прав);
  • свобода договора (шире – свобода определения целей и мотивов реализации своих прав и правоспособности);
  • недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
  • беспрепятственное осуществление прав;
  • обеспечение восстановления нарушенных прав (в первую очередь посредством их судебной защиты).

Необходимым является также дополнение этого перечня принципом, упомянутым в п. 3 ст. 10 ГК, а именно – положением о презумпции законности, разумности и добросовестности действий частных лиц – участников частных отношений.

Нормы гражданского законодательства должны постановляться и применяться в русле основных начал тех общественных отношений, которые регулируются гражданским правом. Признание и защита перечисленных «начал» сообщают способу воздействия гражданского права на общественные отношения (методу гражданско-правового регулирования) такую черту, из-за которой он стал называться диспозитивным, координационным или частноправовым.

Почему так? Потому что государственное признание и общественная защита частноправовых начал организации общественных отношений подталкивают их участников к самоорганизации и саморегулированию таковых, договорному и корпоративному. Гражданско-правовые нормы обычно ограничиваются тем, что восполняют недостаточность самоорганизации и саморегулирования, либо подсказывают частным лицам, каким такое регулирование могло бы в том или другом случае быть.

Сказанное не нужно понимать в том смысле, что в гражданском праве нет места нормам, содержащим веления и запреты – императивным нормам. Они занимаются, впрочем, не столько оценкой (регулированием) общественных отношений, сколько их очерчиванием или характеристикой, постановкой им известных рамок или границ – субъектных, предметных (объектных) организационных, формальных, территориальных и временных. Ведь прежде, чем приступать к любой игре, нужно точно определить ее правила.

Прежде, чем заводить речь о началах самоорганизации и саморегулирования, нужно очертить ту сферу, в которой они будут признаваться, указав, что именно (т.е. какие отношения, с чьим участием, по какому поводу и т.д.) планируется сделать предметом самоорганизации и саморегулирования. С подобными – постановочными – вопросами главным образом и имеют дело гражданско-правовые предписания, характеризуемые как императивные нормы.

Но и после того, как «правила игры» установлены, очерчен круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, определены их субъекты и описаны объекты, государство обычно сохраняет за собой возможность в определенных случаях отказывать в признании начал самоорганизации и саморегулирования, навязывая частным лицам свою волю в категорической (императивной) форме.

Долгое время считалось, что в так обычно делается в двух случаях: в отношениях с правонарушителями и при необходимости защиты слабой стороны частных отношений. Сегодня следует сказать иначе: императивные требования гражданского права обращаются по преимуществу к недобросовестным частным лицам – недобросовестным участникам частных общественных отношений.

Источники гражданского права – это объективные формы внешнего (словесного) выражения гражданско-правовых норм.

Основное место в системе источников современного гражданского права занимают нормативные правовые акты – правовые акты, содержащие установленные государством общеобязательные правила поведения, адресованные неопределенному кругу лиц и рассчитанные на неопределенное число случаев применения. По субъектам своего принятия различают национальные; международные и наднациональные нормативные правовые акты.

К числу национальных нормативных правовых актов относятся: акты непосредственного волеизъявления народа РФ (референдума), важнейшим из которых должна быть признана Конституция России; законодательные акты (законы); указы Президента и постановления Правительства РФ (подзаконные акты); акты федеральных органов исполнительной власти (ведомственные).

Центральное место в системе законодательных актов – источников гражданского права современной России – занимает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ или просто ГК). Он состоит из четырех частей. Первая часть (принята 30.11.1994 / вступила в силу с 01.01.1995) разбита на три раздела – (I) общие положения о гражданском законодательстве, возникновении гражданских правоотношений, защите прав, лицах, объектах гражданских правоотношений, сделках, представительстве и исковой давности (ст. 1-208); (II) о вещных правах (ст. 209-306) и (III) общие положения об обязательствах и договорах (ст. 307-453).

Вторая часть (26.01.1996/01.03.1996) соответствует единственному разделу (IV) – об отдельных видах обязательств (ст. 454-1109). Третья часть (26.11.2001/01.03.2002) объединяет разделы (V) о наследственном (ст. 111-1185) и (VI) о международном частном праве (ст. 1186-1224). Наконец, четвертая часть (18.12.2006/01.01.2008) заключает единственный раздел (VII), главным образом, об исключительных правах – правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225-1551).

Положения Гражданского кодекса развиваются и конкретизируются в более, чем 50 Федеральных законах, к которым отсылает сам ГК. Так, в п. 3 и 5 ст. 25 ГК ссылается на закон о несостоятельности (банкротстве, в п. 4 ст. 31 и др. нормах – на закон об опеке и попечительстве, в п. 4 ст. 47 – на закон об актах гражданского состояния, в п. 1 и сл. ст. 51 – на закон о государственной регистрации юридических лиц, в п. 3 ст. 87 и др. – на закон об обществах с ограниченной ответственностью, в п. 3 ст. 96 – на закон об акционерных обществах, в п. 2 ст. 106.1 – на закон о производственных кооперативах, п. 2 ст. 113 – на закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и т.д.

Все перечисленные, а также законы о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о приватизации, обороте земель сельскохозяйственного значения, об ипотеке, Земельный и Жилищный кодексы, законы о поставках (закупках) товаров (работ и услуг) для государственных нужд, транспортные уставы и кодексы, законы о транспортно-экспедиционной деятельности, о страховании – уже приняты и успешно применяются. ГК и соответствующие ему Федеральные законы, образуют систему гражданского законодательства РФ.

Нормативным правовым актам противопоставляются акты индивидуальные – акты, обязательные только для тех, к кому они прямо обращены (адресованы). Индивидуальные правовые акты могут издаваться как государственными органами, так и частными лицами. К первому типу принадлежат индивидуальные акты органов законодательной, административной (исполнительной) и судебной власти; ко второму – акты изъявления воли индивидуальной, которые иначе называются сделками и (б) акты изъявления воли коллективной, т.е. корпоративные акты.

Правовые акты – нормативные и индивидуальные – объединяются под наименованием источников писаного гражданского права. Им противопоставляются источники права неписаного, к числу которых относятся обычаи; деловые обыкновения; заведенный порядок; положения цивилистической доктрины; нормы актов так называемого «мягкого права» (soft law), иначе называемых также актами международной частноправовой унификации или актами NLM (new lex mercatoria).

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)