Правовая характеристика наследования

На современном этапе развития наследственного права, термин наследование – это не только часть доктрины наследственного права. Примечательно, что российский законодатель сформулировал легальное определение понятия «наследование», которое содержится в норме ст. 1110 ГК РФ. Закон определяет наследование как переход имущества умершего лица (наследства) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п.1 ст. 1010 ГК РФ).

Рассмотрим современные доктринальные подходы к пониманию категории «наследование». А.С. Васильев, комментируя содержащееся в ст. 1110 ГК РФ определение, подчеркивает, что существо наследования заключается во вступлении наследника в уже существующие правоотношения. Б.М. Гонгало отмечает, что в элементарном виде наследование может быть определено как переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

М.А. Дмитриев пишет, что наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников. Закрепление в праве данного механизма обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой – обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов Как видим, представленные в современной доктрине определения наследования, в целом основаны на его легальной трактовке.

Вместе с тем, некоторые авторы вносят ряд уточнений и дополнений в легальное понимание наследования. Так, например, В.А. Белов, отмечает, что наследованием называется такое явление, как единовременный и посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу (наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, призванным, по основаниям, установленным законом, ко вступлению в соответствующее правоотношение (наследникам). Иными словами, как пишет В.А. Белов, наследование – это частный случай универсального транзитивного правопреемства, а именно посмертное универсальное транзитивное правопреемство.

Рассмотренное определение акцентирует внимание на важной характеристике наследования как универсального правопреемства, на его посмертном характере, то есть наследование возможно только ввиду наличия особого юридического факта – события смерти.

Интересно
Для более полной характеристики наследования следует отметить, что наследственное правопреемство может носить конститутивный характер, или же транслятивный. Нормы римского права и российского дореволюционного законодательства устанавливали правило о полной ответственности наследника по долгам наследодателя, даже в объемах, превосходящих актив наследственной массы – наследственное правопреемство транслятивного типа.

В соответствии с нормами современного российского наследственного права наследственное правопреемство носит конститутивный характер. Это означает, что наследник по долгам наследодателя отвечает только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ). По мнению некоторых авторов конститутивный характер российской конструкции наследования «подрывает» его универсальность.

Анализ приведенного в ст. 1110 ГК РФ определения наследования позволяет сформулировать несколько принципиальных выводов. Во-первых, законодатель однозначно определил наследование как универсальное правопреемство. Во-вторых, признаками наследования как универсального правопреемства являются: одномоментность перехода имущества умершего; целостность наследственного имущества и его неизменный вид.

Итак, что же означает тезис «наследование суть универсальное правопреемство»? Прежде всего, необходимо отметить, что в доктрине гражданского права принято выделять два вида правопреемства, а именно: универсальное (общее) и сингулярное (частное). Подобное деление правопреемства было известно еще римской правовой системе. Обычно под универсальным правопреемством понимают процесс перехода всего комплекса прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника или же праводателя, к другому лицу – правопреемнику. В нашем случае в роли правопредшественника выступает наследодатель, а в роли правопреемника – наследник.

Однако, необходимо помнить о правиле, что некоторые права и обязанности все же не могут входить в тот комплекс имущества, который переходит в порядке универсального правопреемства.

Речь идет о таких правовых конструкциях, в которых личность субъекта имеет существенное значение. Так, например, не будет входить в состав наследства прав на получение алиментов, так как это право обусловлено социально-правовыми характеристиками конкретного лица. Что касается частного (сингулярного) правопреемства, то оно опосредует переход от одного лица к другому лишь отдельных, определенных прав или обязанностей. Иногда в доктрине приводится пример сингулярного правопреемства применительно к сфере наследственного права, а именно – легат (завещательный отказ).

Интересно
Некоторые авторы обосновывают существование легатарного правопреемства и утверждают, что оно по своей сути является частным, так как легатарий получает из наследственной массы лишь определенные права или вещи. Понимание наследования как универсального правопреемства также характерно и для законодательства стран континентальной Европы.

Так, например, в соответствии с § 1922 Германского гражданского уложения (далее – ГГУ)3 наследование понимается как универсальное правопреемство: со смертью лица (открытие наследства) его имущество (наследство) как единое целое переходит к одному или нескольким другим лицам (наследникам). Переход имущества неразрывно связан с переходом к наследникам также и долгов наследодателя.

Теперь рассмотрим более подробно признаки наследования как универсального правопреемства, которые законодатель указал в ст. 1110 ГК РФ. Прежде всего, в ней говорится, что наследство переходит к правопреемникам умершего в неизменном виде. Это значит, что наследники получат наследства в том составе, в котором оно существовало на момент смерти наследодателя, то есть со всеми обременениями, преференциями (например, преимущественное право покупки доли в праве общей собственности будет сопровождать переходящую по наследству долю, собственником которой был умерший).

Также если, к примеру, принадлежащий наследодателю земельный участок был обременен сервитутом, то к наследникам он перейдет также с обременением. Сказанное в равной мере относится и к имуществу, находящемуся в залоге. Так, например, если жилая недвижимость, собственником которой был умерший, выступала предметом ипотеки, то наследники получат этот объект, обремененный залогом (ст. 353 ГК РФ). Содержание входящих в состав наследства прав также останется прежним.

Примечательно, что правило о неизменности наследства как объекта наследования было сформулировано еще римлянами, в частности, Ульпиан писал: «Установлено, что наследник обладает той же властью и теми же правами, которые имел умерший» (Ulp., D. 50.17.59). Следующий легальный признак наследственного правопреемства – целостность его объекта – наследства.

Рассматриваемый нами признак попал в поле зрение ученых уже давно. Так, еще известный отечественный правовед И.А. Покровский считал наследование универсальным преемством, поскольку «наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличность и долги (activa et passiva) сливаются в одно юридическое понятие (universum ius), переходящее не к случайному захватчику, а к известным, заранее определенным лицам, наследникам».

Современный законодатель определил что наследство переходит к наследникам как единое целое (ст. 1110 ГК РФ). Это означает, что наследство выступает неким подобием имущественного комплекса, юридическое бытие которого ограничено рамками наследственного права. То есть, наследство выступает как целостный, единый объект.

Если наследник принял часть наследства, то будет считаться, что он принял весь комплекс наследственного имущества. При этом не имеет значения тот факт, знал ли наследник о существовании каких-либо объектов наследства, или же нет. Данное обстоятельство особо выделяется в науке: «Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью».

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ) независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Это правило означает, что если наследник принял наследство через определенное время, например, через пять месяцев после момента его открытия, закон придает такому акту принятия обратную силу, то есть в данном случае наследство считается принадлежащим наследнику не с момента принятия наследства, а именно с момента его открытия.

Представляется, что наследование можно охарактеризовать как особый механизм перехода имущества от умершего лица к другим лицам, которые являются наследниками и обозначены или законодателем или же непосредственно самим умершим гражданином (завещателем).

Необходимость нормативно-правовой регламентации данного механизма обусловлена рядом обстоятельств: с одной стороны, необходимо определиться с юридической судьбой оставшегося после смерти лица имущества; с другой стороны требуется обеспечение интересов заинтересованных лиц – наследников и кредиторов умершего.

В этой связи законодатель определил переход наследства как единого целого, как комплекса прав и обязанностей, дабы обеспечить баланс интересов указанных лиц. Наследственное правопреемство является частным случаем универсального правопреемства – посмертным универсальным правопреемством.

 

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)