Понятие договора

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц (сторон или участников), направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Договор — это разновидность сделки, а именно — многосторонняя сделка.

Понятие сделки, таким образом, является родовым, а договора — видовым. Договор — это вид сделки, наиболее часто встречающийся и многообразный. Гражданско-правовое регулирование договора осуществляется не только специальными, но и общими нормами гражданского законодательства о двух — и многосторонних сделках (п. 2 ст. 420).

Кроме того, термин «договор» употребляется также для обозначения документа, удостоверяющий факт заключения и содержание договора — сделки (соглашения), а иногда также и для обозначения самих гражданско-правовых отношений, порождаемых договором – сделкой — чаще всего обязательственных правоотношений.

Определение договора как соглашения означает, что он представляет собой единый волевой акт его участников, акт, являющийся следствием совпадения воли его сторон, — воли, направленной на установление изменение или прекращение каких-либо гражданских прав и обязанностей.

Само понятие о договоре как соглашении (согласии, консенсусе) свидетельствует о его основном назначении — взаимном согласовании и взаимном ограничении индивидуалистических интересов и произвола его участников посредством частноправового регулирования своего поведения.

Итогом является создание дополнительных частноправовых гарантий обеспечения тех или иных потребностей и удовлетворения тех или иных интересов участников договора — гарантий, выражающихся в создании с помощью договора особой, индивидуальной, автономной правовой регламентации сложившегося между его участниками фактического отношения.

Главная специфика договора в том и заключается, что помимо роли юридического факта он выполняет роль еще и источника гражданско-правового регулирования общественных отношений своих участников. Будучи основанием динамики гражданских правоотношений и в то же время источником правил, юридически обязательных для соблюдения лицами, от имени и в пользу которых он заключен, договор становится в конечном счете основным правовым средством автономного (частного) правового регулирования общественных отношений.

Такое регулирование является обычно более оперативным, интенсивным и эффективным, чем регулирование нормативное, поскольку осуществляется оно, как правило, самими участниками регулируемых отношений, т.е. лицами, во-первых, лично заинтересованными в их качественной регламентации, а во-вторых, досконально осведомленными обо всех тонкостях этих отношений и значит способными принять таковые во внимание.

Согласно п. 1 и 2 ст. 1 и ст. 421 ГК существует принцип свободы договора, который проявляет себя в таких аспектах («свободах»), как:

  • свободное решения вопроса о заключении (отказе от заключения) договора с определенным лицом (п. 1);
  • свободный выбор договорного типа, свободное создание договоров, законам неизвестных, а также свободный синтеза элементов различных договорных типов (п. 2 и 3); и, наконец,
  • свобода в определении содержания (условий) договора (п. 4).

Однако, свобода договора не является беспредельной — она имеет границы, установленные законодательством, действующим в момент заключения договора (п. 1, 4, 5 ст. 421, п. 1 ст. 422 ГК).

Так, ныне действующими законодательными предписаниями устанавливаются случаи, в которых заключение договора:

  • является обязательным (см. об этом ст. 426, 448);
  • запрещается (в ГК таких случаев нет, но их можно вывести из норм специального законодательства, например, о защите конкуренции);
  • происходит без участия одной или обеих сторон в определении содержания (в выработке условий) договора (п. 4 ст. 421, п. 4 ст. 426, ст. 428).

Кроме того, п. 1 ст. 421 Кодекса допускает существование таких ограничений договорной свободы, которые проистекают из ее исчерпания в результате реализации, т.е. ограничения, которые предусматриваются иным, ранее заключенным договором (см. ст. 429, 429.1, 429.2, 429.3, 429.4) или прежде совершенной односторонней сделкой (см. п. 2 ст. 435).

Законодательство и наука частного права проводят несколько специфических классификаций договоров по различным критериям, подразделяя их на договоры:

  • имущественного и неимущественного содержания;
  • свободные и обязательные для заключения;
  • доступные всем участникам гражданского оборота и доступные только определенной категории участников, например, предпринимателям или, наоборот, потребителям;
  • свободные в выработке содержания и договоры присоединения, договоры свободные и продиктованные;
  • основные и предварительные (организационные);
  • «чистые», смешанные и комплексные;
  • договоры типичные и нетипичные;
  • договоры поименованные (в законе) и безыменные (договоры особого рода, sui generis).

Различают договоры односторонние и двусторонние, а точнее — односторонне обязывающие и взаимные (синаллагматические). Односторонне обязывающий договор наделяет одну из его сторон только правами, а другую, соответственно, только обязанностями. Таковы, в частности, договоры займа и хранения.

Во взаимных договорах каждая из сторон наделяется и правами, и обязанностями; таковы, например, договоры купли-продажи, аренды, подряда, возмездного оказания услуг. Большинство известных современному гражданскому праву договоров являются взаимными.

По моменту своего заключения выделяют договоры реальные и консенсуальные. Необходимое для совершения реального договора соглашение считается достигнутым с момента передачи вещи, составляющей предмет договора; что же касается договора консенсуального, то таковой выступает результатом простого соглашения, безотносительно к совершению действий по его исполнению.

Большинство договоров современного российского гражданского права являются консенсуальными; примерами реальных договоров могут служить договоры дарения, займа, перевозки и хранения. Различают договоры, направленные на установление гражданских прав самих их участников и третьих лиц. Соответственно, из массы «договоров вообще», под которыми подразумеваются, как правило, договоры в пользу их участников, выделяют договоры в пользу третьих лиц (п. 1 ст. 430 ГК).

Отличительным качеством данного вида договоров является невозможность их изменения и расторжения даже по соглашению сторон, но без согласия третьего лица (выгодоприобретателя), после того, как это последнее выразило намерение воспользоваться предоставленными ему по договору правами (п. 2 ст. 430). От договора в пользу третьего лица необходимо отличать договор с условием об исполнении третьему лицу (с переадресованием исполнения): последний не предусматривает для третьего лица права требовать его исполнения.

Содержанием договора называются условия договора, определяющие права и обязанности его сторон, а если договор заключен в пользу третьего лица — то также и права этого последнего. В зависимости от своего юридического значения условия договора подразделяются на существенные, обычные и случайные.

Существенными называются условия, без согласования которых договор соответствующего типа нельзя считать заключенным. После же заключения договора значение существенных условий выражается в их постоянной необходимости для наличности и действительности договора.

Так, отмена сторонами договора соглашения по существенному условию, недействительность существенного условия, проще говоря — отпадение существенного условия по какому-либо основанию делает недействительным весь договор в целом. К существенным условиям любого договора относится условие о его предмете (п. 1 ст. 432 ГК), включающее наименование предмета, его количественные и в необходимых случаях содержательные (качественные) характеристики.

Обычные условия также являются необходимыми для договора соответствующего типа, но могут либо включаться, либо не включаться в договор. Несмотря на необходимость этих условий отсутствие договоренности по ним юридической силы договора не лишает. Причина такого странного, на первый взгляд, явления, довольно проста: содержание обычных условий предусматривается диспозитивными нормами законодательства.

Так, например, условие о цене является обычным для большинства возмездных договоров: если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК).

Случайные условия по сути полностью соответствуют своему наименованию: они не влияют на договорный тип и их включение в договор представляет собой реализацию участниками гражданского оборота принципа свободы договора. Так, например, в договоре аренды на арендатора может быть возложена обязанность вносить арендную плату не арендодателю, а третьему лицу, которое является кредитором арендодателя.

Правильное понимание договорных условий достигается путем их толкования, осуществляемого по правилам, установленным ст. 431 ГК. Так, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если же буквальное толкование не позволяет определить содержание договора, то следует прибегнуть к более сложной процедуре — выяснению действительной общей воли сторон, которое должно осуществляться с учетом цели договора и всех обстоятельств, характеризующих фактические отношения сторон (предшествующие договору переговоры и переписка, практика, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота и последующее поведение сторон).

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)